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Se reúnen aquí siete ensayos que tienen como objeto común el trabajo en cuanto asunto histórico, literario y filosófico; objeto al que se aproximan, como reza el subtítulo de la obra, y como corresponde a la formación del autor, «con el Derecho del Trabajo al fondo». El libro se inicia con el ensayo Los trabajos de don Quijote y Sancho, cuya intención central es la de analizar a la luz del Derecho, y especialmente del Derecho del Trabajo, la relación entre el hidalgo y su escudero y las posiciones jurídicas de ambos.
La historia de las ideas sobre trabajo y trabajadores, y el contraste entre éstas y las leyes laborales, son objeto de las página sobre Utopías laborales y Derecho del Trabajo y Sobre la dignidad del trabajo, así como las contenidas en El trabajo y la vida: contradicciones y conciliaciones y en El trabajo por cuenta ajena y las predicciones marxistas sobre su abolición.
Sendos recorridos por la historia de la legislación española y su sentido sirven de base a otros dos estudios: El espíritu de las leyes laborales de España y La progresiva liberalización del sistema de relaciones de trabajo.

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La justicia tributaria es un valor jurídico continuamente invocado por los ciudadanos y, con bastante frecuencia, por los tribunales. Contrasta esta frecuente llamada con la ausencia de estudios sobre este principio, su desarrollo y posibilidades de aplicación. El hecho de que en la Constitución la justicia fiscal se vincule al sistema y no a los tributos concretos ha contribuido de manera importante a este oscurecimiento y a una falta de explicación y aplicación por la doctrina y el Tribunal Constitucional. Este libro trata de romper esta situación delimitando el principio de justicia tributaria y señalando campos de aplicación en los que pueda desarrollar toda su potencialidad. El autor es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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El presente estudio, que actualiza el realizado por el autor con motivo de su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, aborda la encrucijada a la que puede verse arrastrado el juez nacional como consecuencia de la diversidad de estándares de protección garantizados por el catálogo interno de derechos fundamentales, el Convenio Europeo de Derecho Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A dicha encrucijada de naturaleza sustancial, en la que se encontró el propio Tribunal Constitucional español en el contexto de su primera cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, habría que sumar otra, procedimental o formal, vinculada a las distintas vías incidentales de posible intervención, en el marco de un mismo proceso, de los respectivos intérpretes supremos de dichos catálogos (i.e., cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial europea y, tras la firma en octubre de 2013 del Protocolo nº 16 del Convenio, opinión convencional consultiva), que exige una metódica y diligente salida, habida cuenta de que condiciona, en gran medida, el mayor o menor grado de dificultad en la elección, por el juez ordinario, del estándar de protección finalmente aplicable al litigio.

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El presente trabajo se dedica al estudio de los efectos que el desarrollo tecnológico ha tenido en la propiedad intelectual. Su configuración jurídica ha estado ligada siempre a la evolución de los instrumentos y mecanismos de reproducción y copia de obras intelectuales y de los medios de comunicación. Sin embargo el rápido desarrollo que éstos han soportado en los últimos años ha provocado controversias jurídicas a las que el legislador todavía no ha dado respuestas. Tras un análisis del componente patrimonial de la propiedad intelectual, se dedican apartados especiales a las obras multimedia y las bases de datos, y se presta particular atención a las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual que tienen lugar a través de la red Internet. Entre los supuestos aquí estudiados cabe destacar la posible responsabilidad de los proveedores de servicios, los links, la utilización de imágenes, los buscadores de páginas web, el uso de filtros o los frames. La piratería intelectual constituye, también, uno de los aspectos básicos de la presente investigación, pues se trata de una práctica que ocasiona importantes pérdidas económicas para el creador intelectual. Se examinan, asimismo, los actuales sistemas de protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual, penal y civil, y su viabilidad frente a las nuevas realidades tecnológicas de las que gozamos en la actualidad y a las que en el futuro se nos presenten.

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La cuestión de la responsabilidad penal de las empresas económicas transnacionales por crímenes internacionales viene experimentando una creciente relevancia. Luego de unas observaciones conceptuales preliminares, son presentadas las formas de intervención de las empresas en esos crímenes, así como la praxis desde Núremberg. Ello permite deducir una tendencia hacia la responsabilidad penal de la empresa. Debido a esto y a que las empresas actúan en última instancia mediante sus trabajadores, no se puede fundamentar convincentemente su responsabilidad penal con base en un modelo puro de organización, sino solo con base en el modelo de atribución, es decir, como una responsabilidad penal empresarial derivada, basada en un defecto de vigilancia o en una culpabilidad por organización. El enfoque de derecho penal individual del modelo de atribución remite a las ya conocidas formas de intervención punible, en donde viene en consideración sobre todo una responsabilidad por complicidad. Sin embargo, ha de advertirse acerca de las expectativas demasiado altas en una responsabilidad penal (internacional) de la empresa. También en este ámbito, el derecho penal puede desplegar efectos preventivos (limitados) solo como parte de un enfoque global.

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Los derechos reales administrativos fue la lección que escogió el autor para exponer en el tercer ejercicio de las oposiciones a las Cátedras de Derecho administrativo de las Universidades de Valladolid y La Laguna.
Hoy aparece de nuevo en Cuadernos Civitas, en su redacción primitiva, que ha respetado íntegramente, salvo unos retoques mínimos impuestos por las modificaciones legislativas, la referencia a algunas de las sentencias más expresivas y la actualización de la bibliografía básica.

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Desde hace cuatro años la jurisprudencia de Juzgados y Audiencias está convulsionada y desbordada por reclamaciones de particulares contra entidades y establecimientos financieros emisores de tarjetas de crédito. La razón es la pretendida naturaleza usuraria de los intereses remuneratorios que se están cobrando en España en el sector de mercado de las tarjetas de crédito. Es un precio casi constante, en el margen entre el 20 y el 25%, unánime y normal. Todo proviene de que en 2015 el Tribunal Supremo dictó una célebre sentencia («Sygma Mediatis») en la que – a falta en aquel entonces de otros datos más precisos- consideró que el estándar de normalidad de la Ley de Usura tiene que tomarse del interés que se viene ordinariamente cobrando en el mercado de créditos de consumo en general. A partir especialmente del año 2017, la jurisprudencia de Audiencias está dividida al respecto.

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El bioderecho es el ámbito del derecho que regula la aplicación al ser humano de las posibilidades que ofrece la medicina y la biotecnología y que contiene los principios y normas jurídicas sobre el nacimiento, el desarrollo y el fin de la vida humana. Esta obra aborda la interpretación constitucional de los bioderechos teniendo en cuenta el canon tradicional de interpretación, su compleja apertura internacional y el margen de apreciación de los Estados. Analiza la doctrina académica y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre la dignidad humana y el derecho a la vida, abordando las principales cuestiones que suscitan hoy en día los bioderechos como el estatuto jurídico del embrión, el diagnóstico preimplantacional, la investigación con embriones y la clonación. Esta obra estudia el itinerario jurídico del aborto en Alemania, donde se ha producido un diálogo entre el legislador y el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Finalmente analiza las implicaciones constitucionales de la eutanasia y la Ley alemana, de 3 de diciembre de 2015, de punibilidad de la promoción recurrente del suicidio y su compleja interpretación. El libro plantea los bioderechos como un límite a la biopolítica -al ejercicio del poder sobre la vida humana- y a la tecnología biomédica para garantizar la protección de la dignidad humana.

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En un momento en que ha reverdecido el debate público sobre la independencia del auditor, el presente estudio se propone clarificar, bajo la óptica que proporciona la teoría contractual de la empresa, los respectivos papeles que les corresponde cumplir en este terreno a la ley y al mercado. El objetivo último es formular un programa de política legislativa que sea coherente con la estructura de incentivos de los agentes económicos que intervienen en el proceso de verificación contable y resulte adaptado a las características de la oferta y de la demanda de nuestro mercado de auditoría. Las conclusiones que se alcanzan y las soluciones que se proponen no coinciden siempre con las que prevalecen en la animada discusión que actualmente -en vísperas de la anunciada revisión de la Ley de Auditoría de Cuentas de 1988- se registra en foros oficiales y profesionales.

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Se trata de una concisa exposición de la actual situación del desarrollo y del debate en torno, con especial énfasis en la cuestión de, hasta qué extremo está el Derecho en condiciones de garantizar una protección eficaz a los derechos fundamentales. En tal medida, se constata una serie de obstáculos: las relaciones oligopolísticas mundiales de poder así como los límites territoriales y por razón del objeto del Derecho, a los que la ubicuidad de la digitalización, sin ir más lejos, difícilmente puede hacer justicia. De todos modos, hay que preguntarse, hasta qué extremo disponemos ya en las constituciones nacionales y en Derecho europeo de útiles regulaciones y en qué medida deberán las mismas ser corregidas o completadas. Se brinda como conexión posible, en el espacio europeo, el reglamento de protección fundamental de los datos personales. El mismo está, sin embargo, limitado a las personas y, por ende, a los datos individuales y no comprende los problemas más amplios de los Big Data. De ahí que haya que verificar, si es posible interpretar más ampliamente las regulaciones contenidas en el Datenschutzgrunverordnung (reglamento de protección fundamental de los datos personales) o bien, si precisamos de nuevas reglas. Al respecto, la disposición voluntaria de los usuarios, requerida jurídicamente en la actualidad para el procesamiento de datos, se evidencia insuficiente para garantizar la protección de los bienes jurídicos en cuestión. Sobre todo, hay grandes problemas de falta de transparencia y de responsabilización respecto de la protección de bienes colectivos. En tal sentido, en el futuro, habrá que plantearse, hasta qué extremo puede parecer adecuada la protección; en particular, en qué medida puede ser más fuertemente, «sistémicamente», orientada (Privacy, Security, etc. by Design). Pero también hay que preguntar, hasta qué extremo los mercados y los desarrollos tecnológicos, confiados, hasta hoy, a la autonomía y a la autorregulación privadas, necesitan limi